Tag: kushtetuta

  • Pezullimi i Ballukut/ Balla: Mendova se ishte lapsus, përgjigjen e ka vetëm Kushtetuta

    Pezullimi i Ballukut/ Balla: Mendova se ishte lapsus, përgjigjen e ka vetëm Kushtetuta

    Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla ndau sot qëndrimin e tij në një studio televizive, lidhur me vendimin e Gjykatës së Posaçme për pezullimin nga detyra të Zëvendëskryeministres dhe Ministres së Infrastrukturës dhe Energjetikës, Belinda Ballulku.
    Balla u shpreh se në fillim kishte menduar se bëhej fjalë për ndonjë lapsus, pasi sipas tij është jashtë kompetencave të një gjykate.
    Sipas Ballës, Kushtetuta e përcakton mjaft qartë mënyrën sesi duhet vepruar në këto raste.
    “Kam përgënjeshtruar personin që përmendet (Berishën) për ministrat e pezulluar nepër botë dhe ju them me bindje të thellë se kam menduar se ka qenë ndonjë lapsus, se nuk më ka shkuar në mendje se ndonjë gjyqtar, për të cilët kam respekt, që t’i jetë referuar një kodi të procedurës penale ndërkohë që Kushtetuta e ka përgjigjen. Më vjen keq që Kushtetuesja po merr kaq kohë, se as deputeti dhe as ministri nuk pezullohet. Nuk kanë qenë budallenj ata që kanë bërë Kushtetutën. Nuk ka vend në botë që të shkruhet se shkarkohet. Pra Sabri Godo dhe të tjerë e dinin kur e shkruajtën Kushtetutën, por kanë ardhur ca të tjerë më pas, përfshirë edhe mua që kemi shkrauar disa nene të tjera dhe është votuar nga 140 deputetët. Pra, vendimi për një pezullim nuk mund të bëhet vetë, se është rast i paligjshëm. Edhe vetë gjyqtari pezullohet me vendim nga KED, pas nisjes së procesit hetimor. Ose Kushtetusja të thotë që të shtohet edhe një element tjetër siç është pezullimi ose sikurse e shoh unë që të ketë delegim”,-tha Balla.

  • Seanca për Veliajn/ Përfaqësusi i Presidentit në Kushtetuese: I lejuat vetes të drejtën për të shqyrtuar një akt administrativ, kjo është rrëshqitje

    Seanca për Veliajn/ Përfaqësusi i Presidentit në Kushtetuese: I lejuat vetes të drejtën për të shqyrtuar një akt administrativ, kjo është rrëshqitje

    Këshilltari juridik i Presidentit, Bajram Begaj, Ilir Rusmaili, ka deklaruar se dekreti për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesshme për bashkinë e Tiranës, ka qenë dhe mbetet kushtetues, duke argumentuar se Kushtetuta dhe jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese, që janë ende në fuqi, e bëjnë atë të tillë.
    Ai shtoi se shqyrtimi i një akti administrativ nga Gjykata Kushtetuese mund të krijojë një precedent të rrezikshëm.
    Rusmali nënvizoi se, edhe pse Gjykata ka lejuar vetes shqyrtimin e një akti administrativ, ajo duhet të ruajë mekanizmat mbrojtës për të mos rrëshqitur përtej kompetencave të përcaktuara nga Kushtetuta.
    “Por ju që i lejuat vetes të drejtën për të shqyrtuar një akt administrativ keni gjetur edhe mekanizmat mbrojtës nga kjo rrëshqitje. Fakt është që ju në fund të ditës do të jenë të detyruar të merrni një vendim në raport me dekretin. Do të përballemi me faktin që ju po merrni në shqyrtim dhe po vendosni fatin e nja akti administrativ, kur Kushtetuta nuk ua lejon këtë”, tha Keshilltari juridik i presidentit.
    Ilir Rusmaili: Dekreti i presidentit ka qenë Kushtetues dhe ngelet i tillë edhe sot, për shkak se Kushtetuta dhe jurisprudenca e GJK që janë ende në fuqi sot e kësaj ditë e bënin dekretin kushtetues. Ju e shihni veten kompetencë për të vendosur lidhur me dekretin për shkak se shihni të lidhur me cështjen në themel. Ju nuk thatë sot që dekreti nuk është akti administrativ ndryshe nga qëndrimet e mëparshme të GJK. Ju e shihni të lidhur, ne nuk kontestojmë asgjë, por shohim disa probleme të vogla. Është normale që për shumicën e çështjeve që vijnë në Gjykatën Kushtetuese, të gjendet një lidhje me aktet zbatuese, aktet individuale administrative. Nëse lidhja tërheq kompetencën tuaj për gjykimin e këtyre akteve mund të ndodheni para situatës, ku ju mund të jepni ose të hiqni leje legalizime, të jepni ose të hiqni leje ndërtimi, të jepni ose të hiqni autorizime strehim për të pastrehët. Kjo është e rrezikshme për GJK sepse e nxjerr atë jashtë funksionit kushtetues. Por ju që i lejuat vetes të drejtën për të shqyrtuar një akt administrativ keni gjetur edhe mekanizmat mbrojtës nga kjo rrëshqitje. Fakt është që ju në fund të ditës do të jenë të detyruar të merrni një vendim në raport me dekretin. Do të përballemi me faktin që ju po merrni në shqyrtim dhe po vendosni fatin e nja akti administrativ, kur Kushtetuta nuk ua lejon këtë.

  • LIVE-Seanca për Veliajn/ Rusmali kritikon vendimin e GJK: Po vendosni fatin e një akti administrativ, nuk ua lejon Kushtetuta

    LIVE-Seanca për Veliajn/ Rusmali kritikon vendimin e GJK: Po vendosni fatin e një akti administrativ, nuk ua lejon Kushtetuta

    Ilir Rusmali, këshilltar i Presidencës, ka mbajtur fjalën në seancën e Erion Veliajt. Përpara trupës gjykuese ai theksoi se Kushtetuesja nuk mundet të marrë një vendim për shkarkim pasi qëndron jashtë kompetencave të Kushtetueses. 
    “Si përfaqësues të Presidentit të Republikës, pretendimi ynë është që dekreti i presidentit të Republikës, ka qenë kushtetues më datë 1 tetor të këtij viti ku presidenti nxori dekretin për shpalljen e zgjedhjeve të pjesshme për bashkinë Tiranë dhe ngelet i tillë edhe sot për shkak se ka qenë kushtetues atje në atë datë. 
    Sa i përket vendimit tuaj në raport me kërkesën tone, për ne është me rendsi që ju nuk thatë se dekreti nuk është administrativ, nuk ia ndërruat natyrën dekretit. Shohim disa probleme të vogla që mund t’iu shqetësojnë dhe ju. 
    Është normale që shumicën e çështjeve që vihen përpara Gjykatës Kushtetuese të gjendet një lidhje me aktet zbatuese. Nëse lidhja tërheq kompetencën tuaj për gjykimin e këtyre akteve, ju mund të ndodheni para situatës ku ju të jepni ose hiqni leje legalizimi, leje ndërtimi, autorizimet për të pastrehët apo akte të tjera administrative. Kjo është e rrezikshme pë Gjykatën Kushtetuese sepse e nxjerr atë jashtë funksionit të vet kushtetues. 
    Në fund të ditës do detyroheni të merrni një vendim me këtë akt adminsitrativ në raport me dekretin. Do përballeni me faktin që ju po merrni në shqyrtim dhe po vendosni fatin e një akti adminsitrativ kur Kushtetuta nuk ua lejon këtë. Kushtetuta ka autorizuar Gjykatën Kushtetuese që të marrë dhe shqyrtojë vetëm dy akte administrative, njëra është për aktin e Kuvendit për shkarkimin e Presidentit dhe për aktin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e organit të zgjedhur të qeverisjes vendore në rastet kur kryhen shkelje të rënda të ligjit. Këtë ka autorizuar Kushtetuta. 
    Pse nuk ka një kompetencë të posaçme që përcakton eksluzivitetin e Gjykatës Kushtetuese për të marrë në shqyrtim dhe për të gjykuar në themel lidhur me dekretet e Presidentit të Republikës? 
    Nëse nuk është kjo gjë do të thotë që kompetencën nuk e kemi”, tha Ilir Rusmali, këshilltar i Presidencës. 
     

  • ‘Vonesat në gjykime sjellin vetgjyqësi’/ Berisha ngre alarmin: Kushtetuta është kthyer në letër të vdekur

    Në seancën plenare të Kuvendit, gjatë diskutimit për raportin vjetor të Avokatit të Popullit, kryetari i PD-së, Sali Berisha, mbajti një fjalim të ashpër ndaj qeverisë dhe institucioneve të drejtësisë, duke e cilësuar gjendjen e të drejtave të njeriut në Shqipëri si “dramatike” dhe “të pashembullt në botë”.
    Berisha tha se Kushtetuta shqiptare është kthyer në një “letër të vdekur”, ndërsa të drejtat themelore të qytetarëve janë zhdukur në praktikë.
    “Të dashur qytetarë, sot debatojmë për raportin e veprimtarisë së Avokatit të Popullit në një vend ku Kushtetuta është një letër e vdekur dhe të drejtat më themelore të njeriut, disa ndër më kryesoret, faktikisht janë të humbura. Janë inekzistente,” deklaroi Berisha.
    Duke iu referuar sistemit të drejtësisë, Berisha e përshkroi atë si të paralizuar dhe të kapur politikisht, duke thënë se vonesat në gjykime kanë arritur në nivele absurde.
     
     
    “Në asnjë vend tjetër të planetit nuk ndodh që qytetarët të presin 16 vite për një proces gjyqësor. Kjo është për të qarë. Kjo ka sjellë vetëgjyqësi, 180 vrasje dhe 220 plagosje si pasojë e mungesës së drejtësisë,” theksoi ai.
    Berisha u ndal edhe tek një deklaratë e kreut të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili kishte pohuar se brenda një viti afati mesatar i proceseve gjyqësore ishte shkurtuar me vetëm 16 ditë.
    “Në asnjë diktaturë sot nuk ekziston situatë si kjo. Qytetarët shqiptarë janë më të shpërfillurit në botë. Kjo mungesë drejtësie krijon shpërthime si ajo që pamë në sallën e gjyqit, kur gjyqtari Astrit Kalaja u ekzekutua publikisht,” u shpreh Berisha.
    Ai shtoi se mohimi i një procesi të drejtë gjyqësor është diçka që shqiptarët, sipas tij, nuk e kanë përjetuar as në periudhat më të errëta të historisë.
    “Edhe në kohën e perandorisë osmane, edhe gjatë principatave, madje edhe në diktaturë, qytetarët e kishin një minimum drejtësie. Sot, vetëm qeveritarët e gëzojnë ligjin,” vijoi ai.

  • 4 fakte, pse “Kushtetuta e re” i garanton Berishës dhe Ramës, 100% përjetësi politike.

    4 fakte, pse “Kushtetuta e re” i garanton Berishës dhe Ramës, 100% përjetësi politike.

    Nga Kreshnik Spahiu
    4 fakte, pse “Kushtetuta e re” i garanton Berishës dhe Ramës, 100% përjetësi politike.

    Sot, Sali Berisha ka konfirmuar në dyert e Parlamentit se përfaqësuesit e PD-së po takohen me PS-në për ndryshimet kushtetuese.
    Idenë e ndryshimit të Kushtetutës e hodhi Edi Rama më 10 shtator, në Asamblenë e PS-së.

    Sali Berisha aktroi hapur dhe u shmang pyetjes së gazetares për takimin me Ramën, por konfirmoi dy fakte politike:
    – Ai pranoi se përfaqësuesit e tij po negociojnë me Ramën për ndryshimin e Kushtetutës.
    – Ai konfirmoi se pranon idenë e Senatit dhe uljen e numrit të deputetëve.

    Por pse Berisha dhe Rama po nxitojnë të ndryshojnë Kushtetutën?
    Ky është momenti më delikat për të dy në raport me drejtësinë dhe SPAK-un.
    Berisha po gjykohet dhe i duhet me çdo kusht pafajësia. Rama, nga ana tjetër, ndjehet i cënuar nga çdo ministër që është hetuar apo arrestuar.
    Ky është momenti më i favorshëm diplomatik, sepse nuk ka ambasador amerikan që t’u ndërhyjë dhe t’u ndalë dorën në reformat kushtetuese, edhe kur ato cënojnë interesat publike apo vetë demokracinë.

    Por çfarë do të ndryshojnë Berisha dhe Rama në Kushtetutë?
    1- Kuvendi do të ketë dy dhoma: Parlamentin dhe Senatin.
    Berisha dhe Rama garantohen si senatorë të përjetshëm.
    Berisha, si më i moshuari, bëhet kryetar Senati.

    2- Parlamenti do të ketë 100 deputetë dhe pragu për hyrje në Kuvend do të jetë 7%.
    Një deputet duhet të sigurojë 20.000 vota në Tiranë.
    Me këtë formulë, çdo parti e re nuk kalon pragun dhe mbetet jashtë.
    Kjo garanton sistemin dypartiak PS–PD.

    3- Republika kthehet në gjysëm presidenciale dhe Rama bëhet si Donald Trump – kryeministër dhe president në të njëjtën kohë.
    Mandati i Presidentit Edi Rama bëhet si ai i Taip Erdoganit: 7-vjeçar, me mundësi rizgjedhjeje dy herë.
    Pra, Rama president–kryeministër deri në vitin 2040.

    4- Prokurori i Përgjithshëm emërohet nga Presidenti, si në SHBA.
    SPAK-u mbaron mandatin në vitin 2028 dhe nuk vazhdon më, por riorganizohet brenda Prokurorisë së Përgjithshme.

    Nuk janë shumë ndryshime – vetëm katër kapituj – por ato çimentojnë establishmentin për edhe 40 vjet të tjera.
    Kushtetuta e re nuk u garanton Ramës dhe Berishës jetën biologjike, por përjetësinë politike.

    Mos u habisni për “profecinë” time politike, por për analizën time juridike.
    Ky projekt është 100% fundi i çdo partie të re në Shqipëri dhe krijimi i një monarkie moderne, të kamufluar si pluralizëm.
    Thjesht, për dy dekada do të kemi një mbret dhe një (maxhordom) shërbëtor kryesor që do t’i bëjë fresk natën, por ditën do të shtiret si kritik i tij.
    Ky është fundi më tragjik i demokracisë parlamentare në Shqipëri.

    Kjo histori më kujton Gabriel García Márquez-in, i cili përshkruante:
    “Mbretin që e rrethonin opozitarët e tij prej pasqyrash, dhe rebeloheshin vetëm sa për ta reflektuar më ndritshëm fytyrën e tij.”

  • “Në 2027-ën Rama bëhet president me mandat 7-vjeçar”, Vangjeli: Shton kompetencat dhe…

    “Në 2027-ën Rama bëhet president me mandat 7-vjeçar”, Vangjeli: Shton kompetencat dhe…

    Analisti Lorenc Vangjeli ka bërë një parashikim për skenën politike shqiptare, ku sipas tij, në vitin 2027, Edi Rama mund të zgjidhet president i Shqipërisë me kompetenca të zgjeruara.
    Në emisionin “Trialog” RTSH, Vangjeli tha se Kushtetuta nuk është në harmoni dhe se duhet rihartuar edhe një herë.
    “Kushtetuta duhet të hartohet edhe një herë, pasi ka shumë pika të paqarta. Për shembull, pushtetet nuk janë në harmoni, shtesa për drejtësinë nuk është në përputhje me tërësinë e saj. Më tej, në 2027, diku nga maji ose qershori, mund të kemi zgjedhje për presidentin nga populli, me kompetenca më të rritura, dhe Edi Rama do të fillojë mandatin e tij të parë si president për 7 vjet”, tha Vangjeli.
    Vangjeli rikujton një moment të rëndësishëm të historisë kushtetuese nën 1997-1998 kur vendi ishte gati të miratonte parlamentin me dy dhoma.
    “Shumë pak njerëz e mbajnë mend që në 1997-1998 kishte një komision për hartimin e ri të Kushtetutës. Ishte propozuar krijimi i një parlamenti me dy dhoma dhe ishte gati për realizim, por PS në atë kohë e refuzoi për arsye të brendshme. Një mungesë vizioni e tillë e ndryshonte rrjedhën e Shqipërisë,” tha ai.

  • Dekreti i Begajt për zgjedhjet e pjesshme në Tiranë, avokati: Gafë e pafalshme, shkeli Kushtetutën

    Dekreti i Begajt për zgjedhjet e pjesshme në Tiranë, avokati: Gafë e pafalshme, shkeli Kushtetutën

    Avokati Gentian Rumano e cilësoi si një “gafë të pafalshme” vendimin e Presidentit të Republikës, Bajram Begaj, për shpalljen e dekretit të zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës.
    I ftuar në studion e QUO VADIS në Vizion Plus, Ramaj theksoi se nga ana institucionale duhej pritur afati 15-ditor për të parë nëse çështja do të ankimohej në Gjykatën Kushtetuese. Ai shtoi se Presidenti duhet t’i drejtohej Gjykatës Kushtetuese për të verifikuar nëse ishte paraqitur ankimim nga Erion Veliaj.
    Rumano theksoi se në rast se ka një ankimim, çdo veprim tjetër duhet të pezullohet, ndërsa shtoi se Kushtetuta duhet zbatuar ashtu siç është shkruar, pa interpretime.

    Rumano: Gafë e pafalshme e Presidentit. Nga ana e institucionit, në mënyrë të menjëhershme, duhej të pritej afati 15-ditor për të parë nëse çështja do të ankimohej në Gjykatën Kushtetuese apo jo. Nuk duhet të merrte të dhëna nga mediat, por t’i drejtohej Gjykatës Kushtetuese dhe të merrte informacion nëse ishte paraqitur ankim nga Veliaj. Në bazë të informacionit që do të vinte, nuk do të shpallte dekret për Bashkinë e Tiranës, pasi për bashkitë e tjera është ndryshe. Begaj është i pari që ka shkelur Kushtetutën. Në rast se ka një ankim, çdo veprimtari tjetër pezullohet. Do të zbatohet Kushtetuta ashtu siç lexohet, nuk mund t’i bësh interpretime. Sot, Gjykata Kushtetuese i ka bërë një reflektim. Kjo i tregon institucionit që duhet të zbatohet Kushtetuta.
    /vizionplus.tv

  • Sonila Meço: Nëse opozita pranon të futet në zgjedhje, ka hequr dorë nga shteti i së drejtës

    Sonila Meço: Nëse opozita pranon të futet në zgjedhje, ka hequr dorë nga shteti i së drejtës

    Në një postim të gjatë me titull “Djalli, që fshihet pas detajit të “kandidaturave të opozitës”” gazetarja Sonila Meço ka bërë një analizë sipas saj se pse është shkelur kushtetuta në dekretin e Presidentit Begaj. Veç të tjerash, Meço e ka edhe një ‘mesazh’ për opozitës.
    Sipas saj, nëse opozita pranon të futet në një garë ku është shkelur kushtetuta, atëherë ajo ka hequr dorë nga shteti i së drejtës.
    “S’mund ta di ç’do të vendosë opozita, të marrë pjesë a jo në zgjedhjet e Tiranës. Për më tepër e sapo dalë nga masakra e 11 Majit. Ama një dilemë ekzistenciale mbetet për këdo pranon se jetojmë në një regjim që ka kapur çdo pushtet: a duhet pranuar pjesmarrja në një garë ku Kushtetuta është shkelur paq? Nëse përgjigjja është “po”, atëherë kemi pranuar të heqim dorë nga ideja e shtetit të së drejtës. Dhe nëse pranohet kjo, atëherë diskutimi e negociatat për emrat bëhen krejt të parëndësishme.
    Thelbësore për mua mbetet pyetja, që do t’ja drejtoja çdo ndërkombëtari nga vende demokratike e që bën arbitrin a vëzhguesin e zgjedhjeve në Shqipëri: a mundet të dekretojë Presidenti datë të re zgjedhjesh për kryetar bashkie kur Gjykata Kushtetuese nuk ka vlerësuar shkarkimin e kryetarit ekzistues në vendin e tyre? Dhe në fund fare, një detaj kureshtar, nga ata ku fshihet me qejf djalli: pse me kaq nxitim pushteti për të shkuar në zgjedhje duke shkalafitur hapur kushtetutën? Pa hë njëherë…” – shkruan, mes të tjerash, ajo.

  • Begaj as nuk e di ku e ka shtëpinë Kushtetuta, presidence e degraduar gjer në dhimbje

    Begaj as nuk e di ku e ka shtëpinë Kushtetuta, presidence e degraduar gjer në dhimbje

    Ish deputeti i PL, Petrit Vasili ka reaguar pas dekretimit të zgjedhjeve nga Presidenti i Republikës, Bajram Begaj.
    Përmes një statusi në rrjetet sociale, duke ironizuar dekretin e kreut të shtetit, Vasili shkruan se Begaj të vetmen Kushtetutë që njeh, është ajo e Ramës, ndërsa atë të vërtetën nuk i di as shtëpinë.
    Sipas Vasilit, ankimimi në Kushtetuese nga ana e Veliajt për vendimin e shkarkimit, automatikisht sjell edhe pezullimin e shpalljes së zgjedhjeve.
    Statusi
    Ky Begaj vetëm Kushtetutën e Ramës di, se Kushtetutës së Shqipërisë as ja di shtëpinë se ku e ka. Prandaj ky Begaj dekretoi zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, megjithëse Vendimi i shkarkimit të Veliajt është ankimuar në Gjykatë Kushtetuese, ankim që sjell automatikisht pezullimin e shpalljes së zgjedhjeve.
    Kushtetuta në nenin 115 përcakton:
    Neni 115
    ” 2. Organi i shpërndarë ose i shkarkuar mund të ankohet në Gjykatën
    Kushtetuese brenda 15 ditëve, dhe në këtë rast Vendimi i Këshillit të Ministrave pezullohet.”
    Po ku e le Rama, Begajn që të lexojë Kushtetutën.
    Ndaj mos u merrni hiç me presidence e degraduar gjer në dhimbje.

  • Veliaj shkon në Kushtetuese: Shkarkimi si kryebashkiak, i paligjshëm!

    Veliaj shkon në Kushtetuese: Shkarkimi si kryebashkiak, i paligjshëm!

    Ish-kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka kundërshtuar në Gjykatën Kushtetuese shkarkimin e tij nga detyra.
    Në ankimin e tij theksohet se Neni 62 i ligjit për qeverisjen vendore nuk mund të zëvendësojë Nenin 115 të Kushtetutës, por duhet interpretuar gjithmonë në përputhje me të. Sipas kërkesës së Veliajt, çdo shkarkim pa një shkelje të rëndë të provuar është i paligjshëm dhe bie ndesh me parimet kushtetuese.
    Në këtë rast, çështja kryesore që Gjykata duhet të vlerësojë është nëse procesi i shkarkimit ka respektuar kompetencat dhe garancitë që Kushtetuta imponon në nenin 115, apo nëse është bërë një interpretim i gabuar i nenit 62 për të tejkaluar ato garanci.
    Pasazhet e kërkesës:
    1. Bazuar në nenin 115 të Kushtetutës, Kryetari i Bashkisë mund të shkarkohet për shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve dhe mund të ankohet në Gjykatën Kushtetuese brenda 15 ditëve, ankim i cili pezullon efektet e vendimit të Këshillit të Ministrave. (shih vendimet nr. 15, datë 08.06.2009; nr.22, datë 07.10.2008; nr.39, datë 29.12.2005 të Gjykatës Kushtetuese) Në bazë të këtij parashikimi kushtetues, përmes parashikimeve të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, legjislatori ka vlerësuar të specifikojë dy raste të asaj që do të konsiderohet shkelje e rëndë e Kushtetutës dhe ligjeve, përmes parashikimeve të gërmës “b” dhe “c” të nenit 62 të këtij ligjit, nëse Kryetari i Bashkisë: dënohet për kryerjen e një vepre penale, me vendim të formës së prerë, nga gjykata; nuk paraqitet në detyrë për një periudhë 3-mujore të pandërprerë. Vetë legjislatori, ka përcaktuar se ky ligj, ka dalë edhe në bazë dhe për zbatim të nenit 115 të Kushtetutës. Për këtë arsye, shkarkimi i kryetarit të bashkisë është brenda juridiksionit kushtetues. Interpretimi pajtues është i mundur kur një ligj apo dispozitë ligjore mund të interpretohet në më shumë se një mënyrë, njëra nga të cilat është në pajtim me Kushtetutën. Kjo metodë kërkon efektet kushtetuese të rezultateve të ndryshme dhe përzgjedh rezultatin që është në pajtim me vlerat kushtetuese, duke marrë parasysh këtu të drejtat themelore të individëve. (Vendimi nr. 29, datë 31.05.2010 i Gjykatës Kushtetuese) Interpretimi pajtues është i mundur kur një ligj apo dispozitë ligjore mund të interpretohet në më shumë se një mënyrë, njëra nga të cilat është në pajtim me Kushtetutën. (Vendim nr. 5 datë 16.02.2012) Prandaj, asnjë interpretim tjetër i dispozitave nuk është i lejueshëm nga pikëpamja kushtetuese dhe se mbrojtja e të drejtave dhe parimeve kushtetuese të lartpërmendura nuk mund të arrihet në rast se këtyre dispozitave të kundërshtuara do t`u jepet një kuptim tjetër. (Vendimi nr. 54 datë 09.07.2024 i Gjykatës Kushtetuese)
    2. Ligjbërësi, me nenin 62 të ligjit nr. 139/2015, nuk ka synuar të krijojë një kategori të re shkarkimi të pavarur nga Kushtetuta, por vetëm të specifikojë disa rastet konkrete që përbëjnë “shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve”, sipas nenit 115 të Kushtetutës. Kjo kuptohet qartë nga mënyra si është ndërtuar dispozita: gërmat “b” dhe “c” nuk dalin jashtë logjikës kushtetuese, por shërbejnë për ta zbërthyer dhe konkretizuar nocionin e “shkeljes së rëndë”. Për shembull, dënimi penal me vendim të formës së prerë (gërma “b”) është një formë tipike e shkeljes së rëndë të ligjit/kushtetutës për një funksionar si Kryetari i Bashkisë; ndërsa mosparaqitja në detyrë për tre muaj (gërma “c”) përbën shkelje të rëndë nëse kryetari i bashkisë, pa pasur ndonjë shkak objektiv, ka zgjedhur me vullnet të lirë të mos ushtrojë funksionin e tij. Në të kundërt, kur mungesa është rezultat i një pamundësie objektive ose rrethana të jashtëzakonshme që e bëjnë të pamundur ushtrimin e funksionit, ajo nuk mund të konsiderohet “shkelje e rëndë”, sepse ligji do të zgjerohej përtej kuadrit kushtetues të nenit 115.
    3. Nëse do të pranohej e kundërta, atëherë do të kishim të bënim me një normë ligjore antikushtetuese, pasi ligjvënësi do të kishte shtuar një shkak të ri për shkarkimin e Kryetarit të Bashkisë, ndonëse kushtetutëbërësi, me qëllim garantimin maksimal të autonomisë vendore, e ka përcaktuar shprehimisht dhe në mënyrë të kufizuar në Kushtetutë shkakun e shkarkimit të Kryetarit të Bashkisë dhe nuk ka dhënë autorizim për zgjerimin me ligj të shkaqeve të shkarkimit. Vetë jurisprudenca e kësaj Gjykate i ka konsideruar në kundërshtim me Kushtetutën, duke i shfuqizuar, parashikimet ligjore të dala në tejkalim e pa autorizim të parashikimeve kushtetuese.
    4. Shpesh, Kushtetuta qëllimisht lë hapësira rregullimi nga ligjvënësi i zakonshëm, në mënyrë që të mos pengojë marrjen e nismave politike, ekonomike, sociale e kulturore nga partitë politike ose qeveria. Por, Kushtetuta, përveç kësaj mund të parashikojë hollësisht dhe shprehimisht rastet për të cilat nuk mund t’i lërë hapësira rregullimi ligjvënësit të zakonshëm. Gjykata Kushtetuese ka theksuar se “për çdo rast, kurrregullimi kushtetues parashikohet shprehimisht prej saj, aidetyrimisht do të zbatohet drejtpërdrejtë. Përmbajtja edispozitës kushtetuese nuk mund të mënjanohet ose tëtejkalohet duke u dhënë përparësi akteve juridike që dalin nëbazë dhe për zbatim të Kushtetutës”. Ky detyrim rrjedh nga përmbajtja e nenit 4/3 të Kushtetutës dhe është një qëndrim i konsoliduar i Gjykatës Kushtetuese në çështje të tjera analoge, në të cilat ka theksuar se “atë që nuk ka dashur ta bëjëKushtetuta nuk mund ta bëjë ligji. Prandaj nuk mund tëpranohet se ajo ka ometuar pa përmendur raste të tilla”. Për këtë shkak, nëse do të pretendohej se ligji ka parashikuar një shkak të ri shkarkimi, atëherë do të prekej, parimi i shtetit të së drejtës, i shprehur me përparësinë e normave të Kushtetutës në raport me normat e tjera ligjore.
    5. Neni 115 i Kushtetutës është një normë me karakter kufizues për kompetencën e Këshillit të Ministrave: ky i fundit mund të shkarkojë kryetarin e bashkisë vetëm kur ekziston një “shkelje e rëndë e Kushtetutës ose e ligjeve”. Kjo është një garanci që Kushtetuta i jep mandatit të zgjedhur vendor, për ta mbrojtur nga ndërhyrjet arbitrare të pushtetit qendror. Nëse do të lejohej që ligjvënësi të shtonte shkaqe të tjera shkarkimi, përtej atyre që rrjedhin nga ky nen, funksioni mbrojtës i nenit 115 do të shkatërrohej, duke e reduktuar në një dispozitë të zbrazët. Nëse do të pranohej e kundërta, atëherë kryetarët e bashkive do të ishin të pambrojtur ndaj ndërhyrjeve të njëanshme të pushtetit qendror, ndërkohë që Kushtetuta ka synuar të garantojë pikërisht të kundërtën: që mandati i tyre të cenohet vetëm në raste të jashtëzakonshme, kur provohet se ka pasur një shkelje të rëndë të rendit kushtetues ose ligjor. Ky është i vetmi interpretim që ruan koherencën e hierarkisë së normave, sigurinë juridike dhe të drejtën e qytetarëve për t’u qeverisur nga përfaqësuesi që kanë zgjedhur. Nëse neni 62, gërma “c” e ligjit nr. 139/2015 do të kuptohej si një shkak i ri shkarkimi, i pavarur nga Kushtetuta, atëherë në kundërshtim me jurisprudencën kushtetuese të deritanishme, do të duhej të pranonim se kryetarët e bashkive nuk gëzojnë më mbrojtje kushtetuese në procesin e shkarkimit të tyre. Kjo do të sillte një rënie të statusit të tyre nga organe të zgjedhura demokratikisht e të mbrojtura kushtetueshmërisht, në funksionarë të zakonshëm administrativë, të cilët mund të shkarkohen mbi bazë të kritereve të paautorizuara nga Kushtetuta e të vendosura njëanshmërisht nga ligjvënësi. Ky rezultat do të përmbyste parimin e autonomisë vendore të sanksionuar në Kushtetutë dhe në Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore.
    6. Duke qenë se Kushtetuta ka përcaktuar vetë shkaqet për të cilat mund të shkarkohet kryetari i bashkisë, dhe nuk ka autorizuar ligjvënësin të shtojë arsye të tjera shkarkimi, çdo rast i ndërprerjes së mandatit të tij mbetet i lidhur drejtpërdrejt me nenin 115 të Kushtetutës. Kjo normë është ndërtuar si një garanci e posaçme kushtetuese, që jo vetëm kufizon kompetencën e Këshillit të Ministrave, por edhe ngre një barrierë ndaj çdo tentative për të relativizuar mandatin e zgjedhur vendor nëpërmjet ndërhyrjeve të ligjvënësit. Prandaj, çdo përpjekje për të lexuar nenin 62 të ligjit nr. 139/2015 si krijim i një kategorie të re shkarkimi jashtë kuadrit kushtetues, do të ishte në vetvete një interpretim që nuk mund të bëhet, sepse është një interpretim antikushtetues, që bie ndesh me parimin e supremacisë së Kushtetutës dhe me funksionin mbrojtës që ajo i njeh mandatit të zgjedhur vendor.
    7. Në këtë logjikë, Gjykata Kushtetuese është gjithmonë kompetente për të shqyrtuar kërkesat që synojnë shfuqizimin e vendimeve të Këshillit të Ministrave për shkarkimin e kryetarëve të bashkive. Të pranohej e kundërta do të thoshte se përmes një akti ligjor ose nënligjor mund të arrihet zhveshja e Gjykatës Kushtetuese nga kompetencat që vetë Kushtetuta i ka dhënë, gjë që do të përmbyste hierarkinë e burimeve të së drejtës dhe do të hapte rrugën për instrumentalizimin e ligjit si mjet për të anashkaluar kontrollin kushtetues. Në thelb, nuk mund të përdoren instrumente të cilat, përdorin interpretime antikushtetuese të dispozitave ligjore, duke pretenduar ekzistencën e shkaqeve të reja të shkarkimit, përtej atyre kushtetuese, me synimin e arritjes së një rezultati që Kushtetuta nuk e ka parashikuar. Një qasje e tillë, përveçse e papranueshme në një shtet të së drejtës, do të rrënonte vetë funksionin e Gjykatës Kushtetuese si garantuese e rendit kushtetues dhe e parimeve kushtetuese, si p.sh. ndarja e pushteteve.
    8. Bazuar në nenin 115/2 të Kushtetutës organi i shkarkuar mund të ankohet brenda 15 ditëve në Gjykatën Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese është shprehur se si datë e fillimit të afatit të ankimit ndaj aktit individual, që cenon të drejtat e personit, do të konsiderohet data e marrjes dijeni nga personi për ekzistencën e aktit, pavarësisht formave të tjera të publikimit (vendimi nr.37, datë 25.07.2013 i Gjykatës Kushtetuese). Nëse kërkuesi pretendon se nuk ka marrë dijeni më parë për vendimin e shkarkimit, si rrjedhim, si datë e marrjes dijeni do të llogaritet data 17.05.2016 e botimit të vendimit të shkarkimit në Fletoren Zyrtare. (vendimi nr.67, datë 11.11.2016 i Gjykatës Kushtetuese) Siç do të argumentohet gjerësisht në vijim, kërkuesi është cënuar në një sërë të drejtash kushtetuese si pasojë e vendimit objekt gjykimi dhe ka ngritur pretendime që lidhen me procedurën dhe kriteret e shkarkimit të tij nga detyra, si rrjedhojë, brenda afatit 15 ditor, legjitimohet edhe ratione temporis në paraqitjen e kësaj kërkese përpara Gjykatës Kushtetuese.
    9. Autonomia vendore cenohet në thelb kur pushteti qendror ndërpret një mandat të zgjedhur pa u mbështetur në një shkak të parashikuar nga Kushtetuta dhe ligji i dalë në zbatim të tij. Neni 115 i Kushtetutës e lejon shkarkimin vetëm për “shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve”, ndërsa neni 62 i ligjit për vetëqeverisjen vendore, i interpretuar në pajtim me nenin 115 të Kushtetutës në bazë dhe për zbatim të së cilit ka dalë, e konkretizon këtë standard, përfshirë edhe rastin e mungesës 3-mujore, pa shkaqe objektive. Në rastin tonë, mungesa rrjedh nga një pamundësi objektive (paraburgimi), pra nuk bie në hipotezën e nenit 62, gërma “c”. Duke e trajtuar këtë mungesë objektive, si “shkak shkarkimi”, Këshilli i Ministrave ka aplikuar një kriter të ri, që s’gjendet në asnjë dispozitë juridike. Ky devijim e shndërron garancinë e nenit 115 të Kushtetutës, nga filtër i jashtëzakonshëm ligjshmërie në një mjet diskrecioni politik, duke cënuar parimin e autonomisë vendore.
    10. Interpretimi i zgjeruar i nenit 62, gërma “c” për të përfshirë edhe mungesën me shkaqe objektive anashkalon interpretimin kushtetues të normës, duke relativizuar mandatin e zgjedhur dhe garancitë kushtetuese të tij. Në planin përfaqësues, përdorimi i një kriteri të paparashikuar zëvendëson vullnetin elektoral lokal me vullnet administrativ qendror, pa bazë juridike. Në realitet, vetë ligji nr. 139/2015, e parashikon se ka dalë në bazë dhe për zbatim të nenit 115 të Kushtetutës. Pra, ligji nuk ka asnjë ekzistencë të pavarur dhe nuk mund të kuptohet jashtë kornizës kushtetuese që e ka gjeneruar. Duke e përdorur këtë nen sikur të ishte një bazë autonome për të legjitimuar shkarkimin, sipas këtij vendimi të Këshillit të Ministrave, në vend që Kushtetuta të autorizojë ligjin, është ligji ai që ka zëvendësuar Kushtetutën. Ky invers është shkelja më e qartë e hierarkisë së burimeve të së drejtës, sepse nënkupton se një normë e rangut të ulët po përcakton dhe zëvendëson fushën e normës më të lartë.
    11. Nëse kjo qasje do të pranohej, do të krijohej një precedent i rrezikshëm: çdo dispozitë ligjore e ardhur më pas, në vend që të zbatohej në përputhje me Kushtetutën, mund të përdorej si bazë për të anashkaluar ose relativizuar dispozitat kushtetuese. Kjo do të zhdukte funksionin e Kushtetutës si akt suprem, duke e shndërruar atë në një dokument deklarativ pa fuqi reale kufizuese mbi pushtetet. Një situatë e tillë do të rrënonte jo vetëm parimin e shtetit të së drejtës, por edhe garancitë e vetëqeverisjes vendore, sepse mandati i zgjedhur nuk do të ishte më i mbrojtur nga Kushtetuta, por i varur nga interpretimet e rastit të një ligji të zakonshëm ose të një akti të ekzekutivit. Në jurisprudencën kushtetuese është theksuar se parimi i shtetit të së drejtës i detyron të gjitha organet e pushtetit publik që t’i ushtrojnë kompetencat e tyre vetëm në kuadër dhe në bazë të normave kushtetuese.
    12. Këshilli i Ministrave, në krye të vendimit të shkarkimit, ka cituar si bazë ligjore vetëm nenin 100 të Kushtetutës dhe nenin 62 të ligjit për vetëqeverisjen vendore, sikur këto dispozita të ishin të mjaftueshme për të justifikuar kompetencën e tij. Me këtë qasje, do të pretendojë para kësaj Gjykate se akti nuk ka dalë mbi bazën e nenit 115 të Kushtetutës. Por një pretendim i tillë është tërësisht i pabazë. Kushtetuta, si akti më i lartë i rendit juridik, ka përcaktuar shprehimisht se në cilat raste mund të shkarkohet Kryetari i Bashkisë. Në mungesë të një autorizimi kushtetues, ligjvënësi nuk mund të shtojë vetë raste të tjera shkarkimi që nuk përfshihen në këtë parashikim dhe që Kushtetuta nuk i ka autorizuar që ligjvënësi ti bëjë. Për më tepër, edhe nëse i referohemi nenit 62 të ligjit për vetëqeverisjen vendore, ky i fundit parashikon vetë se është nxjerrë “në bazë dhe për zbatim të nenit 115 të Kushtetutës”, pra nuk mund të kuptohet dhe as të zbatohet i shkëputur nga neni 115, që është burimi i vetëm kushtetues i kompetencës për shkarkimin e një organi vendor të zgjedhur.
    13. Neni 62 i ligjit për vetëqeverisjen vendore nuk mund të kuptohet e aq më pak të përdoret si një bazë e pavarur, sikur të krijonte vetë kompetencë shkarkimi. Çdo interpretim i tij duhet domosdoshmërisht të kalojë përmes nenit 115, sepse është ky nen që i jep kuptim, kufij dhe kushtetutshmëri dispozitës ligjore. Të përdorësh vetëm nenin 62 si bazë për shkarkimin, pa e lidhur atë drejtpërdrejt me kriterin e “shkeljes së rëndë” të Kushtetutës, është një shmangie formale nga garancia kushtetuese, duke e trajtuar ligjin e zakonshëm si burim të pavarur kompetence për diçka që Kushtetuta e ka parashikuar në mënyrë eksplicite dhe e ka lidhur me kushte të qarta. Është e pamundur të justifikohet një akt shkarkimi tërësisht në bazë të nenit 62, sepse ky nen nuk mund të qëndrojë mbi Kushtetutën, por duhet të lexohet në përputhje me të.
    14. Mungesa e Kryetarit të Bashkisë, për shkak të një pamundësie objektive të shkaktuar nga paraburgimi nuk përmbush kriterin kushtetues të “shkeljes së rëndë”. Neni 62, interpretuar së bashku me nenin 115 të Kushtetutës, e parashikon mungesën si shkak shkarkimi vetëm kur është i pajustifikuar, pra kur buron nga vullneti i personit, sepse vetëm në këtë rast mungesa mund të përbëjë “shkelje të rëndë“, jo kur mungesa është për shkaqe objektive, të pavarura nga vullneti i funksionarit. Në rastin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë, mungesa ishte rezultat i një mase sigurie, pra një pamundësi objektive, dhe për më tepër, vijimësia e funksionit u sigurua përmes zbatimit të nenit 64 i të njëjtit ligj, përmes emërimit prej Kryetarit të Bashkisë të nënkryetares së bashkisë që do të ushtronte kompetencat e kryetarit. Pra, në themel nuk kishte asnjë “shkelje të rëndë”, çka e bën aktin jo vetëm të pabazuar në kushtetutë, por edhe të pambështetur materialisht në rrethanat konkrete.
    15. Në këtë dritë, përmendja e nenit 100 dhe nenit 62, duke lënë jashtë nenin 115, nuk është thjesht një harresë formale: është një përpjekje për të justifikuar një kompetencë që nuk ekziston, duke kaluar nga një normë e përgjithshme dhe një normë zbatimi, pa kaluar nga porta e vetme kushtetuese që e autorizon një masë të tillë ekstreme. Kjo është një shkelje e drejtpërdrejtë e hierarkisë së burimeve të së drejtës dhe një dëshmi e qartë se vendimi është nxjerrë në tejkalim të kompetencës së dhënë nga Kushtetuta. Në rastin konkret, kërkuesi nuk është përballur me një mungesë të tillë të zgjedhur në mënyrë të vullnetshme prej tij, por me një gjendje objektive të imponuar prej një mase sigurimi personale, të vendosur nga gjykata. Paraburgimi, si një masë e përkohshme e procedurës penale, nuk është provë faji, nuk është sanksion dhe nuk është tregues i një qëndrimi të pakujdesshëm apo të paligjshëm të funksionarit publik. Përkundrazi, është një situatë e jashtme, e pavarur nga vullneti i tij, e cila e pengoi të ushtrojë personalisht funksionet, por që nuk e bëri detyrën bosh: në përputhje me nenin 64, gërma “e” të ligjit nr. 139/2015, ai kishte caktuar nënkryetarin e bashkisë për të ushtruar kompetencat e tij, duke garantuar kështu vijimësinë e shërbimit publik dhe moslënien e institucionit në vakum. Pra, edhe në këtë aspekt praktik, nuk u krijua ajo pasojë e rëndë për qytetarët dhe institucionin që ligji ka dashur të parandalojë kur ka sanksionuar mungesën tre-mujore. Duke e trajtuar këtë pamundësi objektive sikur të ishte mungesë e vullnetshme, Këshilli i Ministrave e ka zgjeruar fushën e nenit 62 përtej asaj që Kushtetuta lejon.